Наследование. Срочно!!! Нужны советы спецов.

Тема в разделе "Разговоры обо всём", создана пользователем Maus, 5 дек 2013.

  1. vuulkanII

    vuulkanII Заслуженный регистратор

    Регистрация:
    21 июн 2013
    Сообщения:
    10.413
    Симпатии:
    5.308
    Адрес:
    дер. Москва
    Катерин, прочитал. и что? там все правильно написано. если ко времени наследования нет в живых того родителя, который был бы наследником, то его дети становятся наследниками поправу представления.

    Катерин, Вы понимаете что такое "к моменту открытия наследства"
     
  2. Катерин

    Катерин Активный пользователь

    Регистрация:
    25 апр 2013
    Сообщения:
    297
    Симпатии:
    154
    Абраменков Михаил Сергеевич, доцент кафедры гражданского права и процесса Димитровградского филиала Самарской гуманитарной академии, кандидат юридических наук.

    В статье рассматривается правовой механизм призвания к наследованию по праву представления. Анализируются нормативные и доктринальные положения указанного института наследственного права России, выявляются пробелы и недочеты юридической регламентации соответствующих отношений.

    Ключевые слова: наследование, наследование по закону, наследование по праву представления, право представления.

    В ст. 1146 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) закреплен особый механизм призвания к наследованию по закону, именуемый наследованием по праву представления (ius representationis). Согласно п. 1 данной статьи "доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну". Наследование по праву представления является специальным правовым способом замещения умершего наследника его ближайшими по прямой нисходящей линии родственниками. "Право представления ставит лиц представляющих на место, в степень и в права лиц представляемых" - такую характеристику правовым рассматриваемым отношениям давал Г.Ф. Шершеневич, отмечая, что право представления позволяет родственникам более отдаленной степени родства перейти в ближайшую очередь наследования <1>. Как видно из предшествующего изложения, сам по себе данный институт не является новеллой для отечественного законодательства, хотя современный этап его развития несколько модифицировал соответствующие юридические нормы. Итак, каковы же основные характеристики механизма наследования по праву представления?
    --------------------------------
    <1> См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М., 2005. С. 388.

    Прежде всего, наследование по праву представления означает, что место основного наследника занимает другое лицо, являющееся его наследником. Оно как бы "представляет" интересы своего предка. Это может произойти лишь в том случае, если сам наследник не в состоянии осуществить свои права, потому что его уже нет в живых. Поэтому законодатель допускает, что в случае смерти основного наследника до открытия наследства его место займет его наследник (или наследники). Само собой разумеется, что умершее лицо не может быть представляемо кем бы то ни было, т.е. термин "право представления" является в известной степени условным, на что обращается внимание в литературе <2>.
    --------------------------------
    <2> См.: Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве. М., 2006. С. 86.

    Кроме того, правила о наследовании в порядке представления служат расширению круга наследников по закону, реализуют принцип приоритетного права наследования на основе ближайшего родства, содействуют удержанию наследства в пределах той очереди, в составе которой наследовал бы выбывший наследник.
    Субъектами наследования по праву представления признаются лишь указанные в законе потомки определенных наследников, призываемых в первую, вторую или третью очередь. В соответствии с этим по праву представления наследуют: дети и другие потомки сыновей и дочерей наследодателя (внуки наследодателя и их потомки) в первую очередь (п. 2 ст. 1142 ГК РФ); дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) во вторую очередь (п. 2 ст. 1143 ГК РФ); дети дяди и тети наследодателя (двоюродные братья и сестры) в третью очередь (п. 2 ст. 1144 ГК РФ).
    Внуки умершего являются его родственниками второй степени по прямой нисходящей линии, происходя от его детей; племянники и племянницы, относясь к третьей степени родства по боковой линии, являются детьми родных братьев и сестер наследодателя и имеют с ним общего предка - одного или обоих его родителей (своих дедушку и/или бабушку); наконец, двоюродные братья и сестры наследодателя - это родственники четвертой степени по боковой линии, дети братьев и сестер родителей умершего, следовательно, их общим предком с умершим будет его дедушка и/или бабушка. Таким образом, установив последовательность соответствующих рождений, можно выявить родственную связь наследодателя и наследников. Кроме того, как уже отмечалось ранее, факт родственных отношений может быть установлен судом.
    Никакие другие наследники или их дети не имеют права наследования в порядке представления.
    Таким образом, в данном институте находит свое воплощение индивидуальное начало наследования по закону - место выбывшего наследника занимают его потомки, которые, как правило, являются близкими наследодателю лицами, составляя с ним одну семью: по мнению законодателя, вполне логичным является предположение о намерении наследодателя оставить имущество представляющим наследникам преимущественно или наравне с родственниками старшей степени родства.
    Основания наследования по праву представления указаны в законе исчерпывающим образом. Такими основаниями являются следующие обстоятельства: смерть определенного наследника по закону первой, второй или третьей очереди, после которого допускается наследование по праву представления, до открытия наследства; смерть определенного лица, признаваемого наследником по закону первой, второй или третьей очереди, после которого допускается наследование по праву представления, одновременно с наследодателем; в этом случае лицо, умершее одновременно с наследодателем, не наследует после наследодателя (п. 2 ст. 1114 ГК РФ), так же как если бы оно умерло до открытия наследства (п. 1 ст. 1141 ГК РФ).
    Наследники, которые призываются к наследованию в порядке представления, получают возможность приобрести в равных долях право на наследство, которое имел бы наследник, умерший до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Так, если сын наследодателя умер до открытия наследства и у него имелось двое детей, последние имеют право наследовать в имуществе деда лишь часть, право наследовать которую принадлежало бы их отцу - сыну наследодателя вместе с другими наследниками первой очереди - супругой и дочерью наследодателя. Таким образом, супруга и дочь наследодателя вправе наследовать каждая по 1/3, два внука вправе наследовать вместе 1/3 и каждый в отдельности по 1/6 наследства. Необходимо отметить, что при наследовании по праву представления совершается не переход доли наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к соответствующим его потомкам, а прямое наследование имущества потомками умершего наследника вместо последнего <3>. Поэтому нельзя признать удачной формулировку п. 1 ст. 1146 ГК РФ, согласно которой доля несостоявшегося наследника переходит по праву представления к его потомкам. Более правильным представляется описание этого вида наследственного правопреемства в ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР, хотя в ней не употреблен термин "наследование по праву представления". Данный тезис подтверждается также тем, что лицо, умершее до открытия наследства или одновременно с наследодателем, не является наследником, равно как не является субъектом других правоотношений, у него не возникает право на принятие наследства, оно не приобретает доли в наследстве, которая могла бы переходить к другим лицам. Такое лицо лишь могло бы быть наследником, если бы находилось в живых в день открытия наследства. Поэтому к потомкам этого лица не может перейти несуществующая его доля в наследстве. Потомки наследников по закону в предусмотренных законом случаях наделяются самостоятельным правом прямого непосредственного наследования в имуществе наследодателя, однако в размере той доли, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Кроме того, с открытием наследства у наследников по праву представления, равно как и у других наследников, возникает свое, самостоятельное право наследования как право на принятие наследства и отказ от наследства (ст. 1152, 1157 ГК РФ). В связи с этим Верховный Суд указывает, что, если наследник по праву представления (п. 1 ст. 1146 ГК РФ) не примет наследство, откажется от наследства без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (ст. 1158 ГК РФ), не имеет права наследовать или отстранен от наследования в соответствии со ст. 1117 ГК РФ, доля, переходящая по праву представления к соответствующим потомкам наследодателя, делится поровну между оставшимися наследниками по праву представления либо переходит к единственному такому наследнику, принявшему наследство, и лишь при их отсутствии переходит к иным наследникам наследодателя согласно правилам приращения наследственных долей (п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" <4>).
    --------------------------------
    <3> См.: Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 559 - 560.
    <4> БВС РФ. 2012. N 7.

    Следует также заметить, что на долю в наследстве, приобретаемую по праву представления, не приходятся имущественные долги родителя, который был бы наследником, а в соответствии с общим правилом представляющий наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества <5>. Доли наследников при наследовании ими имущества по праву представления определяются законом в соответствии с принципом совокупного ограничения этих долей правом на часть наследства, которая приходилась бы на долю замещаемого ими наследника.
    --------------------------------
    <5> См.: Самое новое в законодательстве о наследовании. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья и Федеральный закон о введении ее в действие. Постатейный комментарий к разделу 5 части третьей Гражданского кодекса РФ "Наследственное право" нельзя спамить Библиотечка РГ. Вып. 23. 2001. С. 67 (автор комментария к ст. 1146 - Ю.П. Свит).

    По сравнению с ранее действовавшим законодательством правила о представляющих наследниках включены в статьи ГК, посвященные соответствующим очередям наследников. Указанный подход не получил в литературе однозначного толкования. Так, А.Л. Маковский полагает, что лица, наследующие по праву представления, не относятся к какой-либо очереди наследования, мотивируя свой тезис указанием на то, что для призвания этих лиц к преемству в имуществе умершего недостаточно отсутствия наследников предшествующих очередей <6>. С ним солидарен и Б.Л. Хаскельберг, с тем лишь уточнением, что закон упоминает о представляющих наследниках именно в тех нормах, которые определяют законных наследников первой, второй и третьей очереди, а представляющий наследник из первых трех очередей устраняет от наследования законных наследников более отдаленной очереди <7>. Мы со своей стороны согласны с придерживающимся противоположной позиции О.Ю. Шилохвостом, который считает, что вопрос о месте представляющих наследников в ряду наследников по закону вполне однозначно решен законодателем, поместившим указание о наследниках по праву представления в статьях о соответствующих очередях <8>.
    --------------------------------
    ------------------------------------------------------------------
    КонсультантПлюс: примечание.
    Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова) включен в информационный банк согласно публикации - Юристъ, 2002.
    ------------------------------------------------------------------
    <6> См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2003. С. 183.
    <7> См.: Хаскельберг Б.Л. Наследование по праву представления и переход права на принятие наследства нельзя спамить Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 3. М., 2004. С. 228, 229.
    <8> См.: Шилохвост О.Ю. Указ. соч. С. 95.

    Оценивая соответствующие нормативные предписания, следует сказать, что, относя внуков наследодателя и их потомков к числу ближайших родственников умершего, законодатель оставил ряд вопросов принципиального свойства неурегулированными <9>.
    --------------------------------
    <9> См., например: Абраменков М.С., Чугунов П.В. О призвании к наследованию внуков наследодателя нельзя спамить Наследственное право. 2009. N 1. С. 8 - 9.

    На практике отнюдь не исключены ситуации, когда внуки после смерти своих родителей остаются на попечении и полном содержании наследодателя - фактически становятся его нетрудоспособными иждивенцами. Не останавливаясь подробно в данном параграфе на статусе этой категории лиц, укажем, что действующее законодательство делит имеющих право наследовать по закону нетрудоспособных иждивенцев на две группы, к первой из которых относятся лица, включенные в число наследников по закону второй - седьмой очередей, но не входящие в круг наследников, призываемых к наследованию. Ко второй группе нетрудоспособных иждивенцев относятся нетрудоспособные иждивенцы, не включенные в число законных наследников первой - седьмой очередей. Иждивенцы из первой группы наследуют при условии нахождения на иждивении наследодателя не менее года до открытия наследства (п. 1 ст. 1148 ГК РФ), а иждивенцы из второй группы, кроме того, для призвания к наследованию должны проживать совместно с наследодателем (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).
    Предположим, что у наследодателя А. было двое сыновей - Б. и В., последний из которых умер до открытия наследства после А., оставив троих детей - Г., Д. и Е. - внуков А. Предположим, далее, что Д. находился на иждивении деда и проживал совместно с ним более года. Однако в соответствии с действующим законодательством он может претендовать на наследство только по праву представления. Следовательно, его доля составит лишь 1/6 часть наследства. Ранее действовавший закон говорил о "нетрудоспособных лицах, состоявших на иждивении умершего не менее одного года до его смерти". При наличии других наследников они наследовали наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию (ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.). Таким образом, если бы внук наследодателя призывался к наследованию в качестве нетрудоспособного иждивенца, он получил бы 1/3 часть наследства. На практике часто возникали коллизии, состоявшие в том, что внуки могли одновременно удовлетворять статусам представляющих наследников и нетрудоспособных иждивенцев. Комментируя данное правило, В.И. Серебровский считал, что предпочтение следует отдавать наследованию в качестве иждивенца как бесспорному основанию, которое имело бы место и в случае, если бы представляемый наследник был жив на момент открытия наследства <10>.
    --------------------------------
    <10> См.: Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., 2003. С. 108.

    Нормы, содержащиеся в п. 1 ст. 1146 и п. 1 ст. 1148 ГК РФ, исключают возможность возникновения подобных ситуаций, хотя описанный выше гипотетический казус отнюдь не маловероятен и в современных условиях. Указывая на круг лиц, которые могут наследовать в качестве нетрудоспособных иждивенцев, закон говорит о "гражданах, относящихся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143 - 1145". Как видим, ссылка на ст. 1142 ГК РФ, упоминающую о внуках наследодателя, отсутствует. Из этого следует, что внуки умершего, даже находящиеся на его иждивении и проживавшие совместно с ним, т.е. фактически удовлетворяющие критериям ст. 1148 ГК РФ, могут наследовать только по праву представления <11>. Данное обстоятельство не будет иметь негативных последствий в том случае, если имеется лишь один представляющий наследник - внук наследодателя, так как размер его доли останется неизменным. В том же случае, если таких представляющих наследников несколько, то размер доли того из них, который находился на фактическом иждивении наследодателя, будет существенно меньше. Подобное положение вещей никак нельзя признать справедливым - ведь обстоятельства вполне могут сложиться таким образом, что со смертью наследодателя его внуки в значительной степени лишатся средств к существованию. В связи с этим в литературе высказываются обоснованные предложения о внесении изменений в действующее законодательство с тем, чтобы при наличии обстоятельств, позволяющих лицу наследовать по праву представления (п. 1 ст. 1146 ГК РФ) и в качестве нетрудоспособного иждивенца (ст. 1148 ГК РФ), оно призывалось по второму из указанных оснований, как предусматривающему не только дополнительные условия (иждивение наследодателя в течение определенного срока), но и обеспечивающему получение наследственной доли независимо от степени родства (представляющие наследники из первой - третьей очередей могут быть устранены как представляемыми наследниками, так и наследниками предшествующих очередей) и, как правило, в более крупном размере, чем при наследовании по праву представления <12>.
    --------------------------------
    <11> См.: Шилохвост О.Ю. Указ. соч. С. 103.
    <12> Там же. С. 101 - 102.

    В ст. 1146 ГК РФ впервые на уровне закона решен вопрос о влиянии на наследственные права представляющих наследников лишения завещателем наследства представляемых наследников (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), а также отсутствия у представляемых наследников права наследовать как у недостойных наследников (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). Закон устанавливает, что ни в первом (п. 2 ст. 1146 ГК РФ), ни во втором случае (п. 3 ст. 1146 ГК РФ) представляющие наследники не имеют права наследовать по праву представления. Обоснованность закрепленного действующим наследственным законодательством решения вызывает весьма серьезные сомнения.
    В литературе, появившейся вскоре после введения в действие части третьей ГК РФ, эти новеллы комментировались, как правило, в позитивном ключе. Ю.К. Толстой совершенно правильно расценивает положения п. 2 и 3 ст. 1146 ГК РФ как распространение на представляющего наследника соответствующих оснований отстранения от наследования представляемого наследника, избегая, правда, юридической оценки оснований такого распространения <13>. А.Л. Маковский, указывая действия, совершение которых представляемым наследником влечет отстранение от наследования представляющего наследника, особо подчеркивает неприменимость к представляющим наследникам правила о возможности наследования в случае, когда имущество было завещано представляемому наследнику после утраты им права наследования (п. 1 ст. 1117 ГК РФ), так что соответствующее имущество не может быть унаследовано представляющим наследником ни после завещателя, ни после представляемого наследника <14>. М.Л. Шелютто, объясняя смысл п. 2 и 3 ст. 1146 ГК РФ, указывает, что исключение наследования по праву представления сводится к случаям, когда "наследник по закону, умерший до открытия наследства или одновременно с наследодателем, не имел бы права наследовать по закону и сам, будь он в живых в день открытия наследства" <15>.
    --------------------------------
    <13> См.: Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. М., 2002. С. 91.
    ------------------------------------------------------------------
    КонсультантПлюс: примечание.
    Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова) включен в информационный банк согласно публикации - Юристъ, 2002.
    ------------------------------------------------------------------
    <14> См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 164.
    <15> См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. М., 2004. С. 112 (автор комментария к ст. 1146 - М.Л. Шелютто).

    Критическая оценка распространения на представляющего наследника последствий лишения наследства представляемого наследника или невозможности его призвания к наследованию в силу недостойности в современной литературе была впервые высказана В.Н. Гавриловым, который отмечает, что при допустимости наследования по праву представления не имеет значения, что у наследника были недостойные родители, делая при этом вывод, что по воле государства (т.е. при наследовании по закону) сын за умышленные противоправные действия отца отвечать не должен <16>.
    --------------------------------
    <16> См.: Гаврилов В.Н. Отстранение от наследования недостойных наследников: история, перспективы и зарубежный опыт нельзя спамить Правоведение. 2002. N 5. С. 191.

    Развернутый критический анализ положений п. 2 и 3 ст. 1146 ГК РФ дан Б.Л. Хаскельбергом. Задаваясь вопросом об обоснованности устранения представляющего наследника в указанных случаях, он приходит к выводу об отсутствии разумной необходимости подобного ограничения наследственных прав представляющего наследника и несоответствии правил п. 2 и 3 ст. 1146 ГК РФ требованиям справедливости и юридической обоснованности, выдвигая при этом целый ряд заслуживающих внимания аргументов <17>. Автор не видит разумных объяснений для лишения их наследования по праву представления только лишь в силу отсутствия соответствующего права наследования у представляемых наследников. По мнению исследователя, права представляющих наследников в отношении наследодателя имеют самостоятельный характер.
    --------------------------------
    <17> См.: Хаскельберг Б.Л. Указ. соч. С. 233 - 240.

    Пытаясь найти оправдание положениям п. 2 ст. 1146 ГК РФ, Б.Л. Хаскельберг задается вопросом о возможном наличии в этой норме презумпции о том, что воля завещателя, "лишающего законного наследника права на наследство, направлена и на устранение от наследства также его потомков" <18>. Отвечая на этот вопрос, он совершенно основательно не только не находит "ни малейшего намека на такую презумпцию" в п. 2 ст. 1146 ГК РФ, имеющем императивный характер, но и не видит никаких диктуемых разумной необходимостью оснований для такой презумпции. В результате автор приходит к выводу, что независимо от лишения представляемого наследника права наследования его дети должны призываться к наследованию в соответствии с п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГК РФ.
    --------------------------------
    <18> Там же. С. 235 - 236.

    Наконец, для исследования обоснованности распространения на представляющего наследника последствий применения к представляемому наследнику положений п. 1 ст. 1117 ГК РФ Б.Л. Хаскельберг обращается к правовой природе лишения гражданина права наследования в силу закона <19>. Признав, что такое лишение представляет собой гражданско-правовую санкцию, носящую в отношении лица, совершившего указанные в п. 1 ст. 1117 ГК РФ действия, осуждаемые не только законом, но и моралью, ярко выраженный превентивный и карательный характер, автор делает вывод о том, что лишение представляющего наследника права наследовать в соответствии с п. 3 ст. 1146 ГК РФ есть применение санкции к лицу, не совершавшему правонарушение, возвращаясь, таким образом, в своей аргументации и к самостоятельности наследственных прав представляющего наследника.
    --------------------------------
    <19> Там же. С. 237 - 239.

    Оценивая приведенные аргументы против распространения на представляющих наследников последствий, связанных с отстранением от наследования или признанием недостойными наследниками представляемых наследников, следует особо выделить следующие два. Во-первых, это личный характер мер, предусмотренных п. 1 ст. 1117 и п. 1 ст. 1119 ГК РФ и распространяющихся исключительно на лицо, лишенное завещателем наследства или виновное в совершении соответствующих умышленных противоправных действий. Во-вторых, это самостоятельность наследственных прав <20> представляющего наследника по отношению к наследодателю.
    --------------------------------
    <20> На это обращают внимание, в частности, З.Г. Крылова, Т.Д. Чепига. См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / Отв. ред. Л.П. Ануфриева. М., 2004. С. 121.

    В развитие последнего тезиса следует отметить, что, если бы законодатель признавал зависимость наследственных прав представляющих наследников от прав на получение наследства представляемыми наследниками, он должен был бы распространить эту зависимость не только на ограничения, указанные в п. 2 и 3 ст. 1146 ГК РФ, но и на другие обременения, связанные с ответственностью по долгам представляемого наследника, выполнением за счет наследственного имущества возложенных на представляемого наследника завещательных отказов и возложений, равно как и на те льготы и преимущества, которыми в силу своего правового статуса мог бы воспользоваться представляемый наследник, - обязательная доля, преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства и др. Однако действующий закон подобных положений не содержит.
    На основании изложенного представляется возможным заключить, что на наследственные права представляющих наследников не должно влиять лишение представляемого наследника наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), а также отсутствие у представляемого наследника права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). Представляющий наследник ввиду особой семейно-родственной близости является непосредственным преемником наследодателя, а значит, не может ограничиваться в своих правах в связи с устранением по каким-либо предусмотренным законом или завещанием основаниям представляемого наследника от наследования. Указанные меры носят строго личный характер и не могут распространяться на кого-либо, кроме тех, кто указан в завещании или совершил перечисленные в законе умышленные противоправные действия. Буквальное толкование положений п. 2 и 3 ст. 1146 ГК РФ, как отмечает О.Ю. Шилохвост, не соответствует заложенной в действующем законе модели наследования по праву представления как юридико-технического способа обеспечения призвания к наследованию более отдаленных родственников наследодателя <21>. Мы разделяем данную позицию.
    --------------------------------
    <21> См.: Шилохвост О.Ю. Указ. соч. С. 131 - 132.
     
    Последнее редактирование: 6 дек 2013
    android нравится это.
  3. КОШЕЧКА

    КОШЕЧКА АдЦкыя СоТОНА

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    11.216
    Симпатии:
    5.609
    как порой трагична жизнь :*(
     
  4. Maus

    Maus Завсегдатай

    Регистрация:
    22 апр 2013
    Сообщения:
    1.282
    Симпатии:
    707
    Что имеет приоритет, очередность или п.представления?
     
  5. vuulkanII

    vuulkanII Заслуженный регистратор

    Регистрация:
    21 июн 2013
    Сообщения:
    10.413
    Симпатии:
    5.308
    Адрес:
    дер. Москва
    очередность
    --- добавлено: 6 дек 2013 в 13:56 ---
    Катерин, Вы либо вообще не в теме, либо издеваетесь

    из Вашего шибко умного материала:

    ключевое слово я выделил
    --- добавлено: 6 дек 2013 в 13:57 ---
    Maus, сын старшего имеет право на наследство матери только если умер старший до вступления в наследство. тогда сын по праву представления становист наследником ВМЕСТО отца (старшего)

    а если старший (его отец) умер, а мама старшего жива, то после ее смерти сын старшего НИ КУЯ не получит. епта, ну сколько можно!!!!

    пойти Суханову позвонить что ли. или объясните мне, где я лошара!
     
    Последнее редактирование модератором: 14 дек 2013
  6. САБУР

    САБУР Администратор Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2013
    Сообщения:
    19.139
    Симпатии:
    18.432
    vuulkanII, мне сёдня уточнились с нотариальной конторы. Сын старшего, в случае смерти бабушки имеет право на наследство.
     
    Катерин нравится это.
  7. vuulkanII

    vuulkanII Заслуженный регистратор

    Регистрация:
    21 июн 2013
    Сообщения:
    10.413
    Симпатии:
    5.308
    Адрес:
    дер. Москва
    не может этого быть. т.е. может, если нет наследников первой очереди -- старшего и младшего.

    в общем, тут бардак и пиздабольство на каждом шагу.

    нужна четкая задача, тогда и получится четкий ответ.
     
  8. Катерин

    Катерин Активный пользователь

    Регистрация:
    25 апр 2013
    Сообщения:
    297
    Симпатии:
    154
    Тему закрываем?
    --- добавлено: 6 дек 2013 в 14:55 ---
    Вот судебная практика, очень похожая ситуация. Только здесь еще фактическое принятие наследства.
    Судья: Ефремова Е.В. Дело *** –9947Докладчик: Зайцева Е.Н.А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О ЕО П Р Е Д Е Л Е Н И Е.. .. ....Судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда в составе:Председательствующего Зайцевой Е.Н.,судей Латушкиной Е.В., Русиновой А.В., при секретаре ... заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Зайцевой Е.Н. гражданское дело по апелляционной жалобе представителя Р.Н.А. – Ю.И.А.на решение Новокузнецкого районного суда ... от .. .. .... по иску Е.И.В. в интересах несовершеннолетней Р.Е.А. к К.Н.А., Р.Н.А., В. В.А. о признании права собственности в порядке наследования, а также встречное исковое заявление Р.Н.А. к Р.Е.А., К.Н.А., В. В.А.,Р.С.А. о признании принявшим наследство и о признании права собственности на жилой дом и земельный участок, а также исковое заявление Р.С.А. к Р.Е.А., К.Н.А., В. В.А. о признании принявшим наследство и о признании права собственности на жилой дом и земельный участок,УСТАНОВИЛА:В суд поступило исковое заявление отЕ.И.В. в интересах ее несовершеннолетней дочери Р.Е.А., 1999 г.о признании за ней права собственности на квартиру в порядке наследования по завещанию, а также факта принятия ею наследства. Требования мотивированы тем, что Р.А.А. ( бабушкой ее дочери) было составлено завещание на принадлежащую ей квартиру и земельный участок, расположенный по адресу : ...3 в пользу своего сына Р.А.А. ( отцу ее дочери).Однако, Р.А.А. скончался ранее своей матери, завещавшей ему наследство. Поскольку ее дочь проживала в этом доме и после смерти бабушки, она фактически его приняла. Она наследует имущество по праву представления, которое возникло у нее после смерти бабушки Р.А.А. Она в интересах дочери обратилась к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство, но получила отказ, в связи с пропуском срока для принятия наследства. Хотя фактически она его приняла.В судебном заседании было принято встречное исковое заявление от Р.Н.А. к Р.Е.А. ( третьи лицам - К.Н.А., В. Н.А., Р.С.А.) об установлении факта принятия наследства и признании права собственности на дом и земельный участок. Затем им было подано уточненное исковое заявление о признании принявшим наследство и о признании права собственности на дом и земельный участок. Его требования мотивированы тем, что он является сыном умершей Р.А.А., оставившей завещание Р.А.А.( который приходился ему братом). Поскольку он фактически принял наследство после смерти матери, просит признать за ним право собственности на дом и земельный участок в размере *** доли, признавая долю Р.Е.А. и Р.С.А. ( внуков Р.А.А.) в размере 1\8 части. Его родные сестры- К.Н.А. и В. В.А. отказываются от долей в наследстве в его пользу. Поэтому его доля как наследника приращивается.Кроме того, в судебное заседание поступило исковое заявление от Р.С.А. ( внукаР.А.А.) к Р.Н.А., Р.Е.А., К.Н.А., В. В.А., о признании принявшим наследство и о признании права собственности на жилой дом и земельный участок. Требования мотивирует тем, что является наследником имущества после смерти бабушки Р.А.А. по праву представления. Поскольку он его фактически принял, просит признать 1\8 долю в наследстве на дом и земельный участок.Истица Е.И.В., а также ее представитель Морозова в суде пояснили, что проживала в спорном доме ( по ...3) с 1996 года гражданским браком с Р.А.А.. В этом же доме родилась дочь Р.Е.А.. После смерти Р.А.А. А. ( .. .. .... ) она осталась проживать в доме вместе с матерью Р.А.А.- Р.А.А. А. Дочь ходила все годы в школу находящуюся в этом районе. Она платила налоги и коммунальные услуги -за воду, электроэнергию, поддерживала в дом в пригодном для проживания состоянии, садила огород. После смерти бабушки никто из ее родственников ( ни сын, ни внук) не приезжал в дом, не претендовал на наследство.Е.И.В. в качестве ответчицы по встречному иску, с иском Р.Н.А., Р.С.А. не согласна, полагает, что никто из наследников не принимал наследство фактически и не обращался к нотариусу для вступления в наследство.Ответчик по первоначальному иску и истец по встречному иску Р.Н.А. пояснил, что действительно после смерти матери он ничего из дома матери не брал, поскольку из вещей нечего было и брать, хоронил на свои средства, но не предъявлял каких-либо претензий о выселении Е.И.В. и ее дочери из дома, поскольку они фактически жили там постоянно, оплачивали коммунальные услуги. Огородом также не пользовался, посколькуЕ.И.В. сама садила огород. Налогов и коммунальных услуг не платил, поскольку это должна была делать Е.И.В., которая и проживала там. Единственной вещью, которую он взял,была сберегательная книжка матери. Деньги с нее он не снимал. Поскольку его родные сестры не претендуют на спорный дом, то они отказываются в его пользу своим долями, поскольку он намерен в связи с ухудшением здоровья переехать в сельскую местность, т.е. в спорный дом. Не возражает против долей своих племянников -Р.Е.А. иР.С.А., обязуясь им выплатить доли в денежном выражении.Истец Р.С.А. в судебном заседании на заявленных требованиях настаивал, пояснив суду о том, что на момент смерти его отцаР.А.А., он проживал в ... на похороны не приезжал. О смерти бабушки узнал в начале лета 2012 года, когда приезжал в гости. В конце лета забрал себе, принадлежавшие бабушки бытовые инструменты. Отцовского ничего не брал. Не возражает против установления права собственности своей сводной сестре Р.Е.А. в размере 1\8 доли, а также своему дяде Р.Н.А. в размере *** долей.Решением Новокузнецкого районного суда ... от .. .. .... постановлено:Удовлетворить требования Е.И.В. - установить факт принятия Р.Е.А., .. .. .... г.р., наследства в виде *** части жилого дома, расположенного по адресу: ...3, а также земельного участка площадью 1160 кв.метров, расположенного по адресу : ...3 с кадастровым номером *** после смерти Р.А.А., умершей .. .. ....;- признать за ней право собственности на *** части жилого дома, расположенного по адресу: ...3, а также земельного участка площадью 1600 кв.метров, расположенного по адресу: ...3 с кадастровым номером ***В удовлетворении требований Р.Н.А. о признании принявшим наследство и о признании права собственности на жилой дом и земельный участок в размере *** доли после смерти его матери Р.А.А., умершей .. .. .... отказать за необоснованностью требований.В удовлетворении требований Р.С.А. о признании принявшим наследство и о признании права собственности на жилой дом и земельный участок после смерти Р.А.А., умершей .. .. .... в размере *** доли отказать за необоснованностью требований.На решение Новокузнецкого районного суда ... от .. .. .... представителем Р.Н.А. – Ю.И.А. подана апелляционная жалоба, в которой указывает на незаконность принятого по делу решения, просит его отменить ввиду нарушения норм процессуального и материального права, при неверном определении обстоятельств, имеющих значение по делу.Не согласен с выводом суда о том, что им не представлено достаточных доказательств фактического принятия наследства после смерти матери. Считает, что факт наличия у него сберегательной книжки на имя умершей Р.А.А., документы на дом и земельный участок, является достаточным основанием считать его принявшим наследство.На доводы апелляционной жалобы принесены возражения.Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений, проверив в соответствии со ст.327.1 ГПК РФ законность и обоснованность решения суда исходя из доводов апелляционной жалобы и возражений, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.Так, согласно с ч. 2 ст. 1153 ГК РФпризнается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или управление наследственным имуществом, принял меры по сохранению наследственного имущества, произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества.В соответствии с ч. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.На основании ч. 1 ст. 1143 ГК РФнаследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.Согласно ч.1 ст.1146 ГК РФ, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.Согласно ст. 1153 ГК РФ способами принятия наследства являются: подача нотариусу заявления наследников о выдаче свидетельства о праве на наследство, а также фактическое его принятие.Наследство может быть принято в 6-и месячный срок со дня открытия наследства ( ст.1154ГКРФ).Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, после смерти Р.А.А., последовавшей .. .. .... открылось наследство в виде принадлежащего ей на день смерти имущества, в частности квартиры в...3(после изменения нумерации ...), земельного участка. Наследниками по закону могли быть призваны: дети умершей: Р.Н.А., К.Н.А., В.В.А., а также внуки умершей: Р.Е.А., Р.С.А., наследуемые по праву представления (ст.1146 ГК РФ).Согласно копии свидетельства о государственной регистрации права от .. .. .... ( л.д.6) Р.А.А. на праве собственности принадлежаит земельный участок площадью 1160 кв.метро в ... участок ***.Из копии поквартирной карточки следует, что в квартире по адресу: ...3 числились зарегистрированными Р.А.А. ( с .. .. .... ) и Р.А.А. (с .. .. ....).Согласно выписки из технического паспорта, справки администрации Ильинского сельского поселения, Р.А.А. принадлежит *** часть дома, расположенного по адресу: ...***.Согласно справке (л.д. 67) Р.Е.А. обучалась а МБОУ «Ильинская основная общеобразовательная школа « ... с .. .. .... по .. .. ...., школа расположена в ....Свидетели Л.А.С., П.И.Н., У.Т.В. в суде первой инстанции подтвердили, что после смерти Р.А.А. её внучка Р.Е.А. с матерью оставались проживать в доме по ...***, пользуются огородом и домом.Не оспаривал указанные обстоятельства и Р.Н.А.Оценив представленные доказательства по делу в их совокупности, суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу, с которым судебная коллегия согласна, об удовлетворении исковых требований Р.Е.А. и отказе в удовлетворении встречных исковых требований.Суд первой инстанции обоснованно пришёл к выводу, что Р.Е.А., интересы которой представляла ее законный представитель, фактически приняла наследство, поскольку проживала в доме, являвшимся наследством, сохраняла его и поддерживала в необходимом для проживания состоянии, пользовалась земельным участком под огородничество, что подтверждается собранными по делу доказательствами.В соответствии с разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. N 9 "О судебной практике по делам наследовании" фактическое принятие наследства подтверждается такими действия наследника, из которых усматривается, что наследник не отказывается от наследства, выражает волю приобрести его. Действия по фактическому принятию наследства могут быть совершены как самим наследником, так и иными лицами по его поручению, при этом из характера таких действий должно вытекать, что именно наследник намерен принять наследство.Если наследником были совершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, то в этом случае закон не требует обязательной подачи заявления наследником о принятии наследства. Однако следует иметь в виду, что действия по фактическому принятию наследства должны быть совершены наследником в пределах срока, установленного для принятия наследств, предусмотренного ст. 1154 ГК РФ.Суду Р.Н.А. не представил доказательств того, что после смерти материР.А.А. в установленный законом шестимесячный срок вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), то есть фактически принял наследство.Доводы апелляционной жалобы о том, что наличие сберегательной книже на руках уР.Н.А. свидетельствует о фактическом принятии наследства, не могут быть приняты во внимание. Факт наличия у Р.Н.А. сберегательной книжки, выданной на имя умершей матери Р.А.А., сам по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства, поскольку Р.Н.А. не представил суду доказательств, указывающих что данную сберегательную книжку он получил после смерти матери, в пределах 6 месячного срока, не смог пояснить обстоятельства её приобретения.Таким образом, вывод суда об отказе в удовлетворении исковых требований Р.Н.А. о фактическом принятии им наследства после смерти матери Р.А.А. является правильным, а доводы жалобы - несостоятельными.Доводы апелляционной жалобы о том, что на руках у Р.Н.А. находятся также документы на наследственное имущество- квартиру и земельный участок под ним, не могут быть приняты во внимание, поскольку такие доказательства суду первой инстанции не представлялись и не исследовались судом первой инстанции. В суд апелляционной инстанции такие доказательства с ходатайством об их исследовании в связи с невозможностью представления в суд первой инстанции по уважительной причине, также не поступали.Иные доводы апелляционной жалобы связаны с несогласием с выводами суда, направлены на переоценку собранных доказательств по делу и выводов суда, оснований для которой не имеется.Обстоятельства, имеющие значение для дела, судом первой инстанции определены верно, материальный закон к спорным правоотношениям применен правильно, нарушений норм материального, процессуального права не допущено, выводы суда мотивированы, соответствуют обстоятельствам дела и закону. Оснований для отмены решения суда по доводам апелляционной жалобы не имеется.Руководствуясь ст. 327.1 ч.1,ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегияО П Р Е Д Е Л И Л АРешение Новокузнецкого районного суда ... от .. .. .... оставить без изменения, а апелляционную жалобу представителя Р.Н.А. –Ю.И.А. - без удовлетворения.Председательствующий: Зайцева Е.Н.Судьи: Русинова А.В.
     
    Последнее редактирование модератором: 14 дек 2013
    САБУР нравится это.
  9. vuulkanII

    vuulkanII Заслуженный регистратор

    Регистрация:
    21 июн 2013
    Сообщения:
    10.413
    Симпатии:
    5.308
    Адрес:
    дер. Москва
    это частный случай. кроме того, решение суда не есть конечная инстанция.
    --- добавлено: 6 дек 2013 в 15:12 ---
    читайте ГК внимательно
     
    Последнее редактирование модератором: 14 дек 2013
  10. Катерин

    Катерин Активный пользователь

    Регистрация:
    25 апр 2013
    Сообщения:
    297
    Симпатии:
    154
    Мне остается только Вам улыбнуться:give_rose:
     
    Последнее редактирование модератором: 14 дек 2013
  11. vuulkanII

    vuulkanII Заслуженный регистратор

    Регистрация:
    21 июн 2013
    Сообщения:
    10.413
    Симпатии:
    5.308
    Адрес:
    дер. Москва
    смех без причины... ну вы в курсе :smile:
     
  12. Maus

    Maus Завсегдатай

    Регистрация:
    22 апр 2013
    Сообщения:
    1.282
    Симпатии:
    707
    Теперь арифметика.

    Катерина, если я правильно понял, то что вы написали в арифметике/цифрах будет следующее.
    Предположим что у каждого 1 условная единица собственности.

    Сейчас: у Старшего было 1.
    От него уйдет 1/2 его сыну, 1/2 маме. Станет так: его сын: 1,5, мама 1,5, Младший 1.0 (как и было)

    Мамы не станет:
    Её 1,5 уходят
    Младшему: 0,75 и сыну Старшего 0,75. Итого: Младший: 1,75, Сын старшего: 2,25

    Так?

    ПЫС:
    Я закончил ВУЗ в 1998 г., и поэтому третью часть ГК вообще не изучал. Поэтому мне иногда надо "жевать".
     
  13. САБУР

    САБУР Администратор Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2013
    Сообщения:
    19.139
    Симпатии:
    18.432
    Maus, да, всё верно.
     
  14. Катерин

    Катерин Активный пользователь

    Регистрация:
    25 апр 2013
    Сообщения:
    297
    Симпатии:
    154
    Смеяться и улыбаться, ощущаете разницу?
     
  15. gentle

    gentle Активный пользователь

    Регистрация:
    1 июл 2013
    Сообщения:
    617
    Симпатии:
    204
    А что сын и внук в контрах что ли? А куда внуку деваться, если это единственное жилье? Или просто судебные слушания.....
     
  16. Maus

    Maus Завсегдатай

    Регистрация:
    22 апр 2013
    Сообщения:
    1.282
    Симпатии:
    707
    Джентельмены не задают таких вопросов :gentleman::gentleman1:

    ПЫС:
    Внук в поряде. Просто люди любят предельную ясность :detective:
     
    gentle нравится это.
  17. vuulkanII

    vuulkanII Заслуженный регистратор

    Регистрация:
    21 июн 2013
    Сообщения:
    10.413
    Симпатии:
    5.308
    Адрес:
    дер. Москва
    мамы не станет и ее 1,5 уходят Младшему. ее внуку ничего не уходит.
     
    Maus нравится это.
  18. Катерин

    Катерин Активный пользователь

    Регистрация:
    25 апр 2013
    Сообщения:
    297
    Симпатии:
    154
    Да, все верно.
     
    Maus нравится это.
  19. Maus

    Maus Завсегдатай

    Регистрация:
    22 апр 2013
    Сообщения:
    1.282
    Симпатии:
    707
    Да ясно уже. Две теории.

    Теория vuulkanII: Младший-2.50, сын Старшего-1.50
    Теория Катерин: Младший-1.75, сын Старшего-2.25

    Не знаю насколько существенно это для человека в интересах которого я поднял тему, но точно знаю что прояснить ситуацию (да ии в целом лучше ориентироватся в этих вопросах) эта тема благодаря её участником помогла.

    За что всем огомное спасибо!:cheerio:
     
    vuulkanII, gentle и Катерин нравится это.
  20. Катерин

    Катерин Активный пользователь

    Регистрация:
    25 апр 2013
    Сообщения:
    297
    Симпатии:
    154
    Maus, а Вы потом напишите, кто что в итоге получил.
     

Поделиться этой страницей